Практика показывает, что большинство споров по интеллектуальным правам возникают не из-за умысла, а из-за устойчивых заблуждений. И обходятся они бизнесу дорого. Иногда очень дорого. Разберем самые частые из них.
«В интернете всё в открытом доступе, значит, можно пользоваться»
Файл свободно скачивается. У картинки нет подписи, а автор «не гуглится».
Это не означает, что у фото или картинки нет правообладателя. У любого объекта интеллектуальных прав есть автор или владелец исключительных прав. Даже если его имя не указано или вы не смогли его найти.
Это не означает, что у фото или картинки нет правообладателя. У любого объекта интеллектуальных прав есть автор или владелец исключительных прав. Даже если его имя не указано или вы не смогли его найти.
Факт размещения в интернете не равен согласию на использование.
«Если переработать — это уже не нарушение чужих прав, а мое произведение»
Вдохновиться чем-то — это нормально. Но взять конкретный объект, изменить цвет, убрать элемент, добавить деталь и назвать это «новым продуктом» — переработка чужого произведения. И если на неё не получено согласие правообладателя, это нарушение.
Формулировка «мы вдохновились» в суде не работает, если сходство очевидно.
«Я не знал о существовании такого товарного знака»
Незнание не освобождает от ответственности. Проверка товарных знаков — обязанность бизнеса. Даже если после получения претензии вы сразу прекратили использование, это не аннулирует факт нарушения. Максимум — может повлиять на размер компенсации.
«Не буду отвечать на претензию, может не станут обращаться в суд»
Если правообладатель направил претензию, то вряд ли он забудет о нарушении и махнёт рукой на нарушителя. Зато отсутствие ответа часто используется как аргумент о недобросовестности нарушителя и усиливает позицию истца в суде.
Гораздо эффективнее выстроить позицию сразу — оценить риски, аргументы и возможный формат урегулирования.
Гораздо эффективнее выстроить позицию сразу — оценить риски, аргументы и возможный формат урегулирования.
«Удалю всё и скажу, что ничего не было»
Если правообладатель намерен взыскивать компенсацию, он, как правило, фиксирует нарушение заранее. Нотариальные осмотры сайтов, автоматизированная фиксация страниц, архивы — это стандартная практика.
Когда в суде ответчик заявляет, что ничего не размещал, а истец предоставляет протокол осмотра, ситуация выглядит, мягко говоря, не в пользу ответчика.
Когда в суде ответчик заявляет, что ничего не размещал, а истец предоставляет протокол осмотра, ситуация выглядит, мягко говоря, не в пользу ответчика.
«Сотрудник получает зарплату, значит, всё созданное принадлежит компании»
Это ещё одно опасное заблуждение. Чтобы произведение считалось служебным и исключительное право перешло работодателю, необходимо соблюдение определённых юридических условий:
- трудовой договор с обязанностью создавать соответствующие результаты;
- конкретное служебное задание;
- документ, подтверждающий передачу результата.
Без этих элементов авторские права могут остаться у сотрудника. И компания неожиданно оказывается не владельцем собственного контента или продукта.
«Все так делают»
То, что нарушение распространено на рынке, не делает его законным. Более того, известность бренда или популярность объекта часто играет против нарушителя: суд исходит из того, что бизнес не мог не знать о правообладателе.
Нарушить чужие интеллектуальные права легко, а вот платить за это придётся очень даже реальные суммы, часто - шести- или семизначные. Беспечность или осознанный риск могут дорого обойтись бизнесу. Начните, как минимум, с консультации юриста, чтобы понять, всё ли вы делаете правильно и не допускаете ли нарушений.
